Патентное право – это совокупность правовых норм, устанавливающих систему охраны прав на технические решения путём выдачи патента.
Патентное право определяет права патентообладателя и прежде всего исключительное право на использование объектов промышленной собственности (патентная монополия), порядок переуступки прав патентообладателя и рассмотрения споров о нарушениях патентов.
Значительное место в патентном праве занимают правила подачи заявок на получение патентов и их рассмотрение. Считается, что первый в мире патентный закон был принят в Венеции в 1474 г. В Англии патентный закон (статут) издан в 1623 г. (в нём перечислялись случаи, когда король может, а когда не может, выдавать монополии). В США закон о патентах введён в 1790 г.; во Франции законы об авторском праве и о праве изобретателя изданы 7 января 1791 г. В России общий закон о привилегиях на изобретения принят в 1812 г.
Главное отличие патентного права от авторского заключается в том, что патентное право охраняет именно содержание изобретения, полезной модели, промышленного образца независимо от формы их воплощения.
Одна из главных причин возникновения системы патентования заключается в обеспечении стимулов для создания новых технологий и приобретения существующих технологий путём их передачи.
Система патентования в государстве защищает его мировой приоритет, способствует технологическому развитию страны и обеспечивает в дальнейшем рост инноваций в производстве посредством стимулирования создания новых технологий, обеспечения условий для промышленного применения новых технологий, содействия передаче технологий, создания организационной структуры для поощрения притока иностранных инвестиций.
Патент (от лат. patens – свидетельство, грамота) – это документ установленной формы, выданный в соответствующем порядке компетентным государственным органом на определённый срок и удостоверяющий авторство, приоритет и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец).
Наличие у владельца патента создаёт такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортироваться) обычно только с разрешения патентообладателя (владельца патента или обладателя исключительной лицензии).
Патент выступает на рынке как блокирующее средство, защита патентообладателя от конкурентов.
Патент устанавливает: приоритет, патентообладателя, само изобретение или полезную модель (а именно, описание и формулу), автора (авторов).
В настоящее время основным источником правовых норм, которыми регулируются отношения, связанные с правовой охраной и использованием изобретений в Российской Федерации, является Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021), ГК РФ, глава 72. Патентное право.
Объекты интеллектуальной собственности, действия с которыми регулируются патентным правом, принято называть объектами промышленной собственности.
К объектам промышленной собственности в виде технических и художественно-конструкторских решений относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, а также права, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции, далее рассматриваться не будут.
Промышленная собственность не включает ноу-хау, правовой режим которых регулируется лицензионными соглашениями.
Изобретение – это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Под полезной моделью понимается в общем смысле техническое решение, относящееся к устройству.
К промышленным образцам относятся решения внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
Патентное законодательство различает три субъекта патентного права: автора, заявителя и патентообладателя. Между ними могут быть различные соотношения. Выделим лишь два крайних случая.
В первом случае одно и то же физическое лицо (например, И. И. Муромец) является одновременно автором, заявителем и патентообладателем.
Второй случай относится к ситуации, когда автор (И. И. Муромец) создал изобретение, заявку на выдачу патента на изобретение подал его работодатель (ООО «Карачарово»), а в качестве патентообладателя в заявке указано третье лицо (физическое (Б. Яга) или юридическое (НПФ «Горыныч»)).
Физическое лицо, творческим трудом которого создан объект промышленной собственности (изобретение, полезная модель или промышленный образец).
Физическое или юридическое лицо, подающее в патентное ведомство заявку на выдачу охранного документа (патента). Право на подачу заявки может передаваться в порядке договорного или недоговорного правопреемства.
Патентообладатель – это физическое или юридическое лицо, которому принадлежит патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Если объект промышленной собственности создан совместным творческим трудом более чем одного физического лица, то все они признаются авторами. Порядок пользования авторами своими правами определяется заключённым между ними договором.
Если это доказано, то не признаются авторами объектов промышленной собственности физические лица, не внёсшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а оказавшие автору помощь только технического, организационного или материального свойства либо только содействовавшие в оформлении заявки и иных документов.
В качестве патентообладателя могут выступать автор, работодатель автора или правопреемник лица, которому был выдан патент. Автор может уступить своё право на получение патента любому физическому или юридическому лицу, указав в заявке на выдачу патента соответствующие реквизиты этого лица.
Кроме того, право на получение патента может перейти в порядке договорного или недоговорного правопреемства. Например, автор может уступить его по договору. В случае смерти автора это право перейдёт к его наследникам.
В качестве патентообладателей одного объекта промышленной собственности могут выступать несколько лиц (физических и юридических). В этом случае вопрос об использовании такого изобретения должен быть решён договором между патентообладателями.
Что касается изобретений, то в России, как и во всём мире, основная их масса является служебными – когда автор создаёт изобретение в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или служебного задания. В этом случае (если иное не предусмотрено договором) правом на получение патента обладает работодатель автора.
До 80 % общего числа патентов (в том числе в США) выдаются не изобретателям, а их правопреемникам – частным фирмам и государственным учреждениям. При этом возможен вариант, когда работодатель может отказаться от этого права, и тогда им сможет воспользоваться сам автор.
Патентообладатель имеет следующие права.
Патентообладатель обязан:
Понятие приоритета является ключевым в вопросе получения патента на объект промышленной собственности. Приоритет – это преимущественное право заявителя на получение патента по отношению к другому заявителю, обусловленное более ранней датой совершения установленного Патентным законом РФ действия. Другими словами, в случае конфликта интересов приоритет имеет тот из заявителей, кто раньше подал заявку. Чаще всего приоритет устанавливается по дате подачи заявки.
Для возникновения права на изобретение недостаточно его создать. Необходимо в установленном порядке обратиться за выдачей патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Выдачу патентов в Российской Федерации осуществляет специальный орган исполнительной власти – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Многие функции, связанные с выдачей патентов, осуществляют подведомственные ему учреждения. Так, экспертизу поступивших документов и заявленных изобретений осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) создан во исполнение постановления правительства РФ от 19 сентября 1997 то да № 1203 на базе Всероссийского научно-исследовательского института государственной патентной экспертизы (ВНИИНТЭ), Управления прав промышленной собственности и производственного предприятия «Патент» путём их слияния и присоединения к нему в качестве структурных подразделений Всероссийской патентно-технической библиотеки и Российского агентства по правовой охране программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем.
К основным видам деятельности ФИПС относятся следующие:
«Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца… Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец» (из ГК РФ, статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).
Исключительное право – это, с одной стороны, монополия на использование изобретения, а с другой – сигнал конкурентам о необходимости модернизации их продукции.
Исключительное право предоставляется государством при условии, что его владелец раскроет новые знания всему обществу, а также при условии, что эти знания являются результатом творческой деятельности, то есть новыми, неизвестными ранее.
Исключительное право применяется уже несколько тысяч лет. Так, например, ещё в 5 веке до нашей эры правительство древнегреческого государства Сибарис ввело монополию, то есть исключительное право, повара-изобретателя в течение 6 месяцев запрещать всем конкурентам изготовлять придуманное им новое блюдо, если, конечно, те не покупали у него право-лицензию на изготовление этого блюда в своём заведении.
В Англии в 1567 г. королева Елизавета выдала некоему Гастингсу привилегию на исключительное право торговать особой материей. Немного позже привилегия была выдана Гумфрею из Тауэра на инструмент для расплавливания свинца, которая запрещала всем остальным использовать точно такой же инструмент.
В России первая привилегия была выдана в царствование Алексея Михайловича в 1654 г. посадским людям в городе Полоцке на беспошлинную торговлю. «В прошлом году, как пришёл под Полотеск ... Боярин и Воевода В. П. Шереметев... а они, Полочане, посадские люди. Нашей Государской Милости поискали, город Полотеск сдали, и подчинились под нашу Царского Величества руку; а потому Мы их пожаловали, велели им торговати всякими товары беспошлинно».
Исключительные права на коммерческое использование изобретения позволяют его автору (владельцу) распоряжаться им без участия других лиц, компенсировать свои расходы на исследования и разработки, быть определённое время вне конкуренции.
Поскольку процветание государства зависит от процветания его граждан, то государство должно быть заинтересовано в защите интересов частных лиц и обеспечении справедливой платы за труд каждого, особенно за творческий труд.
Нарушением исключительного права на изобретение в Российской Федерации признаются следующие действия: ввоз на её территорию, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, а также осуществление запатентованного способа.
Нарушитель патента в России – это любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищённые патентом, с нарушением патентного права РФ.
Защита патентных прав – это меры, которые принимает правообладатель (патентообладатель, обладатель исключительной лицензии) для защиты нарушенного права.
К основным мерам защиты патентных прав относятся предъявление к нарушителю гражданско-правового иска, обращение в антимонопольные органы, обращение в таможенные органы, привлечение нарушителя к уголовной ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности по ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав».
Защита может осуществляться с помощью различных отраслей законодательства.
Основным способом защиты является предъявление к нарушителю гражданско-правового иска. В качестве исковых требований чаще всего выступают требование прекратить нарушение и требование о возмещении убытков.
В таких делах, пожалуй, самыми сложными являются два вопроса: доказательство того, что ответчик использовал техническое решение, подпадающее под действие патента, и доказательство размера убытков. Первый вопрос часто решается путём назначения судом экспертизы. Второй – в соответствии с общими нормами об убытках (в том числе об упущенной выгоде) и доказательствах.
В большинстве случаев предъявлению иска предшествуют попытки разрешить спор без суда. Но досудебные процедуры не являются обязательными для данной категории дел.
Введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является чаще всего недобросовестной конкуренцией. Такие действия могут пресекаться также и через антимонопольные органы. Правда, обращение в эти органы не позволит возместить убытки.
Ввоз на территорию России товаров с использование запатентованного в РФ изобретения может быть прекращён правообладателем путём обращения в таможенные органы и включения изобретения в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Тогда таможня будет арестовывать такие товары и сообщать об этом правообладателю для принятия им соответствующих мер.
Патент, выданный Роспатентом, действует только на территории Российской Федерации.
Чтобы получить охрану изобретения в других странах, необходимо подавать заявки в каждой интересующей стране или использовать процедуры международного патентования, предусмотренные международными соглашениями. А поскольку получение патента означает раскрытие информации об изобретении и утерю новизны, то решать вопрос о международном патентовании необходимо примерно в то же время, когда осуществляется национальное патентование.
Патент действует на территории той страны, где он выдан, в течение ограниченного срока. Согласно ст. 1363 ГК РФ в России патент на изобретение действует в течение 20 лет, патент на полезную модель – в течение 10 лет, а патент на промышленный образец – 5 лет. В США срок действия патента составляет 20 лет на изобретение и 15 лет на промышленный образец с даты подачи заявки в Патентное ведомство США. Срок действия патента на полезную модель в Германии составляет 10 лет от даты подачи заявки, в Китае срок действия патента на изобретение – 20 лет, а на полезную модель и промышленный образец – 10 лет.
Патентоспособность – это юридическое свойство объекта (изобретение, полезная модель, промышленный образец), определяющее его способность охраняться документом исключительного права (патентом) на территории конкретной страны в данный момент времени.
Доказательства критериев патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость) заявляемого изобретения приводятся в описании к заявке на изобретение и других заявочных материалах.
Для получения патента на изобретение необходимо пройти государственную экспертизу по всем критериям патентоспособности, что может занять от 1 года до нескольких лет.
Патентные исследования – это исследования технического уровня и тенденций развития объекта техники, его патентоспособности и патентной чистоты на основе патентной и другой научно-технической информации.
Патентная чистота – это юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения действующих на её территории охранных документов исключительного права.
Документами, удостоверяющими патентную чистоту объекта техники, являются отчёт о патентных исследованиях и патентный формуляр. Проверка на патентную чистоту осуществляется при проведении патентных исследований на стадиях обобщения и оценки результатов научных исследований, разработки проектной документации на объект техники, разработки рабочей документации, экспорте и экспортировании продукции, продажи лицензий.